18+
Споры о наследстве

Бесплатный фрагмент - Споры о наследстве

Просто и доступно. Понятным языком о наследственных судебных спорах. Книга включает выдержки из судебной практики

Объем: 354 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Просто и доступно. Понятным языком о наследственных судебных спорах. Включает выдержки из судебной практики.

Об авторе

Сергеев Николай Алексеевич с 1992 года занимается частной юридической практикой, специализация — наследственное право.

Одновременно с судебной практикой с 2000 года консультирует органы опеки и попечительства, адвокатов московских коллегий по вопросам наследственного права. Автор нескольких книг и учебных пособий.

Для кого и для чего эта книга

Данная книга предназначена для того, чтобы определить реальную перспективу получения положительного судебного решения еще перед тем, как принять решение о подаче иска в суд, а также чтобы не совершить грубых ошибок при составлении искового заявления.

На начальном этапе необходимо четко понимать, что предстоит сделать, какие могут быть сложности. Как направить ход дела в русло имеющейся судебной практики.

Если спор несложный, то будет достаточно прояснить для суда всего несколько обстоятельств, дать однозначные ответы на вопросы о наличии нарушенного права, соблюдении срока исковой давности и соблюдении претензионного порядка (когда это необходимо), подтвердить свои слова доказательствами и т. п.

Сложные дела потребуют более детального анализа, т.к. нужно будет учесть различные «нестандартные» обстоятельства, просчитать предполагаемую позицию оппонентов, определить какие у них могут быть доказательства, учесть риски появления новых, не известных до этого обстоятельств, проанализировать не только сложившуюся практику, но и риски отрицательного конечного результата ввиду отсутствия таковой практики.

Судебная практика и официальные позиции высших судов существенно влияют на оценку шансов получить в суде положительное решение. Несмотря на то, что в России нормативное, а не прецедентное право и формально прецеденты не являются источником права, суды активно следуют позициям высших судов и применяют их. В это случае начинает работать принцип единообразия судебной практики.

Если есть положительная судебная практика, то желательно вести дело в русле такой практики. Если имеется отрицательная судебная практика, то необходимо будет убедить суд в том, что такая практика ошибочна, а это сделать очень сложно, но возможно.

Не всегда целью судебного разбирательства является победа. Иногда это эффективный инструмент для переговорного процесса, или отложение негативного результата, снижение размера денежных требований, создание прецедента или преюдиции для других споров, заключение мирового соглашения.

Оценка перспектив дела может выявить неожиданные и «нестандартные» способы защиты своего права, определить примерные сроки рассмотрения дела, судебные издержки процесса, вероятность исполнения судебного акта и другие вопросы. Часто бывает так, что, получив положительное решение, истец не может его реализовать практически, по различным причинам.

Проиграть, казалось бы, выигрышный спор, очень часто возвращает истцов в реальность. Такая реальность наступает для многих, кто ввязался в судебную тяжбу, не оценив заранее все риски. Десятки тысяч проигранных дел, потраченные нервы и деньги — всего этого можно было бы избежать, если бы истцы задали себе вовремя один простой вопрос: «Каковы мои шансы и что может пойти не так?».

Предполагаю, что моими читателями будут те, кто собирается подать иск или уже находится в процессе судебного разбирательства. Иначе, зачем покупать книгу о наследственных спорах. Сомнительное удовольствие читать ради развлечения сложные юридические тексты.

Надеюсь, что, прочитав мою книгу, у читателя, возникнет вопрос: а есть ли у меня хоть малейший смысл подавать иск, как вообще можно отличить перспективное дело от заранее проигрышного?

Понимание основ наследственного права позволит отказаться от подачи в суд сомнительного иска, избавит от тонны ненужных доказательств, заставит искать необходимые доказательства, оценить всю доказательственную базу, построить на ее основе грамотную и эффективную защиту.

Наследственные споры возникают в связи с наследованием имущества умершего человека. Причины таких споров могут быть разнообразными и включать в себя различные ситуации.

Вот неполный перечень основных споров о наследстве:

О праве на наследство. Это когда несколько лиц утверждают, что они являются наследниками умершего и имеют право на получение части его имущества. Такие споры возникают, если умерший не оставил завещания, и наследование его имущества происходит в порядке, установленном законом.

О законности завещания. Такие споры возникают в том случае, если умерший оставил завещание, но некто оспаривает законность завещания или его части. Эти споры могут возникнуть, если кто-то утверждает, что завещание было составлено под давлением, при нарушении законных прав наследников или при недостаточной юридической компетентности умершего.

Об исполнении завещания. Наследники могут не соглашаться с исполнением завещания и поднимать вопросы о неправильном исполнении воли наследодателя.

О доле в наследстве. Это когда наследники оспаривают размер своей доли в наследстве. Как правило, это вызвано неравномерным распределением имущества, разными толкованиями текста завещания или применения закона о наследовании.

О получении конкретного имущества. Часто споры возникают из-за имущества или ценных активов в составе наследства, таких как недвижимость, ценные бумаги, доля в бизнесе, другие ценности или имущественные права. Наследники могут не соглашаться о том, какие активы кому должны быть переданы.

Оспаривание долгов наследодателя. Если умерший имел долги или обязательства перед кредиторами, то возможны споры о том, как их следует учитывать при распределении наследства.

Имущественные споры наследников с третьими лицами. Иногда третьи лица могут предъявлять претензии к наследству, например, если они утверждают, что имеют право на часть имущества по ранее заключенному договору при жизни наследодателя или в силу закона.

Целью разрешения наследственных споров является справедливое и законное распределение наследства с учетом законных прав и интересов всех заинтересованных сторон.

В спорах о праве на наследство разрешаются вопросы: кто имеет законное право на наследство после смерти наследодателя, имеется ли завещание, правомерно ли наследование по закону в случае отсутствия завещания, а также о признании преимущественного права наследования по завещанию или отмене незаконного завещания.

Если в составе наследства есть несколько наследников, то могут возникнуть споры относительно доли, которая причитается каждому из них, связанные определением доли каждого наследника, оценки доли и распределением наследства между наследниками.

В некоторых случаях наследники могут подвергать сомнению право определенного лица на наследство, утверждая, что оно является недостойным наследником, что может быть выражено недостойным поведением наследника по отношению к наследодателю или другим наследникам, совершением преступления против наследодателя, в обмане, или злостном уклонении от исполнения обязанностей по уходу за наследодателем.

Наследник — это тот, кто встал «на след», т.е. на место умершего, это универсальный правопреемник. Наследник, как и ранее (до смерти) сам наследодатель, может надлежащим образом исполнять приобретенные по наследству обязанности. По сути, речь идет не о приобретении наследниками новых собственных обязанностей, а о переходе к наследникам обязанностей наследодателя в том виде, как они существовали до смерти наследодателя, в пределах, установленных гражданским законодательством (в пределах полученного по наследству имущества).

По этой причине, наследство может включать в себя долги и обязательства наследодателя. Часто возникают споры по поводу порядка их погашения.

Если в наследство входят жилые помещения, возможны споры о правах на проживание в них и об их продаже или распределении между наследниками.

Если среди наследников есть несовершеннолетние дети, споры могут возникнуть относительно управления и распределения их долей в наследстве, а также о назначении опекунов.

Наследники могут оспаривать завещание, утверждая, что оно было составлено с нарушением закона или в результате воздействия внешних факторов, таких как влияние третьих лиц.

Наследники могут сомневаться в законности действий нотариуса при составлении завещания или оформлении наследства, возможны споры о признании этих действий недействительными.

Наследники могут требовать доступа к документам, связанным с составом наследства, и могут возникнуть споры, если такой доступ для них ограничен.

Причины возникновения наследственных споров могут быть различными. Это может быть несправедливое отношение к одному из наследников. Причиной может быть обыкновенная жадность и, как следствие, желание получить как можно большую долю имущества.

Причиной спора может стать отсутствие завещания или неясность его текста, расплывчатые формулировки в тексте.

Многие люди не задумываются о своей смерти и не планируют свое наследство заранее, по этой причине не оставляют завещание. Это часто приводит к неопределенности и спорам среди потенциальных наследников, поскольку законодательство предусматривает определенный порядок наследования в случае отсутствия завещания.

Непонимание законов о наследовании и недостаточное знание правил могут привести к ошибкам и конфликтам между наследниками, т.к. они могут думать, что имеют больше прав, чем им на самом деле предоставляет закон.

Наследники могут не соглашаться с тем, как распределено имущество в завещании. Это может вызывать споры, особенно если есть подозрения в незаконном психологическом воздействии на наследодателя или в случае возникновения сомнений в дееспособности наследодателя в момент составления завещания.

Наследственные споры могут быть вызваны эмоциями, связанными с утратой близкого человека и восприятием наследства, как способа сохранить его память или, наоборот, как способа уронить репутацию умершего.

Семейные неприязни и конфликты только усугубляют спорные ситуации. Обиженные родственники могут использовать наследство в качестве средства мести.

Иногда споры возникают из-за тривиальных ошибок в документах, недоразумений при их оформлении или неправильного их выполнения.

При возникновении спора, рекомендуется на первом этапе попытаться разрешить конфликт в добровольном досудебном порядке, без обращения в суд. Наследники должны собрать всю необходимую информацию о наследстве, включая документы о праве на наследство, имущество, и долги наследодателя. Составить список имущества, провести предварительную оценку и попытаться договориться между собой, с учетом требований закона и (или) текста завещания.

Наследники могут обратиться к медиатору, который поможет урегулировать конфликт и достичь соглашения между сторонами.

Если стороны не могут прийти к соглашению, можно обратиться в нотариальную палату для решения спора. Нотариус может провести процедуру урегулирования наследственных споров. Этот процесс может быть более быстрым, чем обращение в суд.

Разрешение возникшего спора может потребовать судебного разбирательства, если спор не удается урегулировать в досудебном порядке.

Введение

Регулирование наследственных споров в России осуществляется в основном на основе следующих нормативно-правовых актов:

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает общие положения о наследстве, правах и обязанностях наследников, условиях составления завещания, а также порядке наследования в случае отсутствия завещания.

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации определяет судебную процедуру разрешения всех гражданских споров, включая наследственные. Этот кодекс устанавливает правила судопроизводства, предусматривает порядок предъявления исков, а также правила апелляции и кассации.

Федеральный закон «О нотариате» регулирует деятельность нотариусов и оформление нотариальных документов, включая завещания. Он также устанавливает требования к форме и содержанию завещаний.

Остальные законы, указы и иные нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей этим трем, приведенным выше кодексам и федеральному закону.

Основные судебные акты, применяемые при разрешении споров о наследстве:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами Гражданского кодекса Российской Федерации, связанных с применением правил о наследовании» от 12 апреля 2016 года: это постановление содержит разъяснения и рекомендации по применению норм ГК РФ, касающихся наследственных споров.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» от 27 сентября 2016 года: это постановление содержит разъяснения о порядке разрешения административных споров, включая те, которые связаны с наследованием.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» от 10.06.2010 №19: это постановление включает разъяснения о судопроизводстве в гражданских делах, включая наследственные споры.

Наследственное право закрепляет право конкретного лица наследовать по завещанию или по закону. Отсюда вытекает, что сторонами споров о наследовании могут быть исключительно лица, которые таким правом могут обладать. Исключением является участие в наследственных спорах государства, в лице его, уполномоченных на ведение таких споров, органов.

Предметом наследственного права являются отношения, которые возникают в случае смерти одного лица (наследодателя) и наличия у него имущества, имущественных или иных прав в отношении какого-либо имущества. Очевидно, что необходимым условием для возникновения наследственных правоотношений является конкретный юридический факт — смерть лица.

Момент смерти и момент открытия наследства совпадают.

Установление через суд факта смерти для открытия наследства является не самым частым видом преднаследственных споров, но имеет место быть. Без установления юридического факта смерти наследодателя невозможно наследование, в принципе, т.к. статьей 1113 ГК РФ установлено, что наследство открывается со смертью наследодателя.

Бывает так, что гражданин исчез уже много лет назад, а родственники не знают, как вступить в наследство. В этом случае им необходимо обратиться в суд с заявлением об объявлении судом гражданина умершим, что повлечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в его местожительстве нет сведений о его местопребывании в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение 6 месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного судом умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Еще к одной категорией споров относятся иски о возврате имущества наследодателю, который был объявлен умершим, но таковым не является. Согласно ст. 46 ГК РФ в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.

Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ.

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, но только если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

Документом, который подтверждает факт смерти наследодателя и может быть принят нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о месте открытия наследства, может являться свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами ЗАГСа или решение об объявлении гражданина умершим.

Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний день этого месяца, а если в нем указан только год смерти — днем смерти и соответственно временем открытия наследства является 31 декабря указанного года.

Иногда необходимо учитывать не только сам факт смерти наследодателя, но время смерти (время открытия наследства). Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них на общих основаниях.

Если гражданин объявлен умершим в судебном порядке и день его смерти обозначается условной или предположительной датой, течение срока для принятия наследства в любом случае начинается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. Специальное правило п. 1 ст. 1154 ГК РФ ставит в равное положение наследников лица, объявленного умершим с условной датой смерти либо с датой вероятной гибели от определенного несчастного случая. Таким образом гарантирована правовая защита интересов наследников, для которых срок принятия наследства оказывается пропущенным, если бы его начало исчислялось со дня предполагаемой гибели наследодателя.

Следует обратить внимание на то, что наследодателем может быть только физическое лицо.

Процесс наследования имущества умершего можно разделить на два основных этапа.

Принятие наследства. На этом первом этапе гражданское законодательство устанавливает обязанность всех третьих лиц не препятствовать осуществлению этого права, а также обязанность организаций, государственных органов и их должностных лиц оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении указанного права.

Второй этап включает в себя непосредственно осуществление прав и обязанностей в отношении полученного наследства.

Первый этап завершается в тот момент, когда наследник по завещанию или по закону либо принимает наследство, либо не принимает его.

Если наследник принимает наследство, то он переходит ко второму этапу — получение движимого имущества в свое фактическое владение, оформление прав на недвижимое имущество и т. д.

Если же наследник, призванный к наследству, отказался от наследства, то он полностью из наследственного правоотношения выбывает и не может быть стороной наследственного спора. Для отказавшегося от наследства все уже закончилось и он может дальше не читать.

Отказ наследника от принятия наследства может повлечь следующие последствия:

— Наследственное имущество может перейти к государству (выморочное имущество);

— Может произойти увеличение, за счет доли отказавшегося наследника, размера наследственных долей других наследников последующих очередей или подназначенного наследника и т. д.

При наследовании происходит не только переход имущественных прав, но и переход обязанностей, в порядке, установленном законодательством.

В отличие от других стран, переход выморочного имущества к государству происходит не в порядке приобретения государством права на бесхозяйное (т.е. ничейное) имущество, а в порядке наследования. Это следует обязательно помнить, в случае возникновения судебного спора с государством о праве на наследуемое имущество.

Государству имущество умершего может отойти в следующих случаях:

— Умерший гражданин при жизни завещал свое имущество или его часть государству;

— При отсутствии наследников по закону и по завещанию, при непринятии наследства всеми наследниками либо при лишении всех их завещателем права наследства.

При составлении искового заявления в суд или возражения на исковое заявление истца, следует иметь ввиду, что наследство — это совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в порядке, установленном законом. Речь идет о совокупности конкретного имущества, а также имущественных прав и обязанностей.

Не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю при его жизни, могут быть предметом наследства. Речь не может идти о правах и обязанностях, неотделимых от личности наследодателя. Такие права прекращают свое существование после смерти последнего.

Ряд прав и обязанностей, которые принадлежали наследодателю при жизни, могут быть исключены из наследства в силу прямого указания в законе.

Состав наследства не ограничивается только имущественными правами. Так, в состав наследства входят права, которые носят неимущественный характер, например, право участвовать в управлении делами коммерческой организации, если лицо унаследовало акции или долю в уставном капитале.

Что касается вопроса перехода личных неимущественных прав, то решение указанного вопроса осуществляется исходя из определения характера связи таких прав и обязанностей с личностью наследодателя.

Личные неимущественные права принято делить на две группы:

— Личные неимущественные права, связанные с личностью;

— Личные неимущественные права, не связанные с личностью.

При тесной связи прав и обязанностей с личностью наследодателя они в состав наследства не включаются. Умер наследодатель — исчезли связанные с его личностью права.

Соответственно, при отсутствии такой связи личные неимущественные права и обязанности могут являться частью наследства.

Понятно, что у наследника не может возникнуть право получение алиментных платежей на содержание наследодателя после смерти самого наследодателя, равно как не может перейти право пользования жилой площадью, право на членство в организации и др.

Статья 1122 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее в тексте книги — ГК РФ) так определяет то, что можно наследовать: в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства:

— Вещи;

— Иное имущество;

— Имущественные права и обязанности.

Часть 2 ст. 1112 Гражданского кодекса РФ определяет имущество и имущественные права, которые не могут быть включены в состав наследства. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается прямым законодательным запретом.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага, т.к. после смерти наследодателя смысл дальнейшего осуществления данных прав и обязанностей теряется.

Очень часто возникают споры о наследовании бизнеса или доли в бизнесе.

Кроме общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ устанавливает порядок наследования отдельных видов прав: права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, права, связанные с участием в потребительских кооперативах, предприятиях, имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства, вещи.

Особый порядок наследования предусмотрен для имущества, ограниченного в гражданском обороте (оружие и пр.), земельных участков, предоставленных наследодателю государством, или муниципальным образованием на льготных условиях.

В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Если вы нашли в сарае умершего дедушки антикварное ружье, законность приобретения и владения умершим родственником вы не можете доказать, то и наследовать его не сможете.

Наследуемыми имущественными правами могут быть: право, вытекающее из договора и обязательства, например из договора залога или аренды, права на результаты интеллектуальной деятельности и другие права, имеющие законное основание.

Открытие наследства — юридический факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.

Как уже сказано выше, наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление судом наследодателя умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть наследодателя.

Определение места открытия наследства имеет не менее важное значение, чем момент открытия наследства.

По месту открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ), выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Местом открытия наследства является последнее местожительство наследодателя. Для определения последнего местожительства наследодателя следует руководствоваться ст. 20 ГК РФ, которая устанавливает следующий порядок:

— Местожительством признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает;

— Местожительством несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается местожительство их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов;

— Если последнее местожительство наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается местонахождение такого наследственного имущества;

— Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имуществ;

— При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части;

— Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ);

— Сведения о местонахождении наследственного имущества должны быть подтверждены соответствующим документом: документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. п. (п. 30 Приказа Минюста России от 15 марта 2000 г. №91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).

Не признается местом открытия наследства временное местожительство наследодателя независимо от продолжительности проживания.

Местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, военнослужащих по контракту, учащихся, студентов, аспирантов, лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, считается их постоянное местожительство до военной службы, учебы или заключения.

Аналогично решается вопрос и в отношении граждан, временно проживающих за пределами РФ (в командировке, в экспедиции и т. п.).

Последнее местожительство наследодателя удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел (п. 30 Приказа «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»). Такие справки могут быть выданы только на основании регистрации наследодателя по местожительству. Однако место регистрации не всегда может служить четким ориентиром для определения места открытия наследства.

Иногда регистрация осуществляется формально (например, для устройства на работу), а в действительности гражданин по этому адресу никогда не проживал. В этих случаях место открытия наследства целесообразно устанавливать по правилам п. 2 ст. 1115 ГК, т. е. по местонахождению наследственного имущества.

Когда никаких документов, требуемых для определения места открытия наследства, не имеется, то место открытия наследства может быть установлено судом как факт, имеющий юридическое значение (п. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее в тексте — ГПК РФ).

Наследственная масса

Наследственной массой (наследственным имуществом) называется комплекс имущества, прав и обязанностей, принадлежавших при жизни наследодателю, получаемых при наследовании наследниками, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.

Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

В наследственную массу могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности, либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов, кооперативов и колхозов или ценные бумаги на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое может являться объектом права собственности гражданина (см. ст. 213 ГК РФ).

В ст. 1128 ГК РФ предусмотрено изъятие в применении правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или Центральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения, если иное не предусмотрено законом.

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели;

В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. К примеру, не может быть частью наследственной массы самовольно возведенные строения или пристроенные с нарушением закона помещения.

Нельзя выплатить денежную компенсацию наследнику за его долю в наследуемом имуществе, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты такой компенсации.

Наследование по завещанию

Статья 1118 ГК РФ предусматривает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Наследование по закону происходит в независимости от воли наследодателя.

Российские граждане до сих пор не особо доверяют процедуре составления завещания, т.к. долгое время в законодательстве СССР и России отдавалось предпочтение наследованию по закону.

В настоящее время в России, такое основание наследования, как завещание, имеет преимущественное значение.

Право завещать имущество закреплено за всеми дееспособными гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью.

Отсюда следует, что не могут быть завещателями лица, недееспособные вследствие психического расстройства, несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия — по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.

Согласно ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате, при удостоверении завещания нотариус должен проверить дееспособность завещателя. Таким образом, проверка дееспособности является обязанностью нотариуса.

Согласно ст. 41 ГК РФ, по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.

Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Однако это не лишает дееспособного гражданина права завещать свое имущество, поскольку в данном случае закон не возлагает на попечителя (помощника) обязанности контроля, поэтому для удостоверения завещания подопечного не требуется согласие попечителя (помощника).

Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя в связи с его психическим состоянием или в силу преклонного возраста, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с тем, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании данного гражданина недееспособным. Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.

Если такого судебного решения нет, то нотариус обязан сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.

Закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.

Завещание, являясь альтернативой наследования по закону, позволяет разрешить сложные коллизии, связанные с распределением имущества между наследниками по закону.

Например, после смерти наследодателя, не оставившего завещания, все имущество будет распределено в соответствующих долях между наследодателями — каждому по определенно законом доли от квартиры, дачи, машины. Представьте себе ситуацию, когда после смерти отца наследуют два сына и дочь, получая каждый по 1/4 квартиры, 1/4 дачи и 1/4 машины, тогда как по завещанию отец может оставить неженатому и не имеющему своего жилья сыну квартиру, другому сыну, имеющему собственное жилье — дачу, а замужней дочери — машину.

Из смысла ст. 1118 и ст. 1113 ГК РФ следует, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности только после смерти завещателя или объявления его судом умершим (с момента открытия наследства) и оформляется в виде документа, как правило, содержащего имущественные распоряжения завещателя на случай его смерти.

Следует отметить, что завещание может и не содержать подробных имущественных распоряжений о разделе имущества завещателя между наследниками. Например, завещание может содержать лишь завещательный отказ, а наследование имущества происходит по закону, с учетом завещательного отказа.

В завещании наряду с имущественными распоряжениями могут предусматриваться также распоряжения неимущественного характера, которые могут носить характер условий или завещательных возложений.

В силу того, что завещание — это разновидность сделки, на него распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально оговоренных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию.

Закон устанавливает ряд правил, соблюдение которых является обязательным для того, чтобы завещание было действительным.

Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме в момент его совершения.

Закон однозначно устанавливает запрет на совершение завещания через представителя. Завещание должно быть составлено лично наследодателем. Это установлено п. 3 ст. 1118 ГК РФ.

Завещание может быть составлено только одним гражданином и касаться только его (см. п. 4 ст.1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).

В своей практике я неоднократно сталкивался с тем, что граждане путают завещание и многосторонние сделки (договоры).

Например, когда один гражданин заключает сделку с другим гражданином о том, что он передает последнему часть своего имущества, а тот в свою очередь обязуется предоставить взамен пожизненное содержание. После смерти гражданина, передавшего имущество, получивший такое имущество необоснованно называет себя наследником и считает, что он получил имущество именно в порядке наследования.

На самом деле, имеет место не наследование по завещанию, а именно договор. В гражданском законодательстве такая сделка носит название «договор о передаче имущества с условием пожизненного содержания». Т.е. происходит отчуждение имущества еще при жизни владельца, а оплатой полученного имущества служит пожизненное содержание.

Завещать можно любое имущество. Закон предусматривает случаи, когда имущество будет приобретено уже после составления завещания (п. 1 ст. 1120 ГК РФ).

В тексте завещания не обязательно перечислять конкретные виды имущества, которые завещаются. Достаточно ограничиться таким распоряжением как: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю…».

В соответствии с п. 2 ст. 1120 ГК РФ, завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив как одно, так и несколько завещаний.

Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется по закону.

В отношении содержания завещания закон устанавливает режим особой конфиденциальности. В соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Это называется тайной завещания, которая охраняется законом.

Закон (см. ст. 1124 ГК РФ) содержит требования, которые касаются соблюдения формы завещания и порядка его совершения: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

Такие строгие требования к форме завещания предусмотрены гражданским законодательством для того, чтобы завещатель мог точно и понятно изложить в нем свою волю, поскольку открытие наследства производится после смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из текста завещания.

Никакие свидетельские показания о том, что завещатель что-то сказал, сделал какие-то устные распоряжения относительно наследуемого имущества, отменил сделанное им завещание и пр. приняты быть не могут. Только документ, только текст разборчивый и не допускающий двоякого трактования.

Завещание должно прямо и однозначно выражать непринужденную и сознательную волю завещателя. При трактовке текста завещания следует исходить из дословного смысла содержащихся в нем слов и выражений.

Часть 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает, что текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц — без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства и иные значимые данные должны быть написаны полностью.

В исключительных случаях назначение наследника может быть сделано в завещании и без указания фамилии и имени наследника, при условии, что текст завещания позволяет точно определить личность наследника. Например, завещатель может завещать свое имущество или его часть еще не родившемуся ребенку, ни пол, ни имя которого не известно. Или завещатель может указать «завещаю все свое имущество моим внукам». К моменту смерти завещателя количество его внуков может увеличиться, но все же воля завещателя о назначении внуков единственными наследниками является выраженной в завещании совершенно ясно.

Если завещатель имеет желание каждому из назначаемых им наследников определить конкретную долю или конкретное имущество, то в этом случае он обязательно должен указать фамилии и имена наследников, так как без этого будет сложно установить, кому из наследников причитается какая доля или какое имущество.

Если нотариусу будет представлено для удостоверения завещание, в котором не указаны имя и фамилия хотя бы одного из наследников, а без этого невозможно установить личность последнего, нотариус должен отказать в удостоверении такого завещания, так как его текст не является точным и четким и, следовательно, данное завещание составлено с нарушением требований законодательства о форме завещания.

Разумеется, при составлении завещания завещатель должен полностью указать в тексте завещания свои фамилию, имя, отчество и адрес своего места жительства, чтобы после открытия наследства можно было установить его личность.

Удостоверение завещания другими лицами, помимо нотариуса, допускается только в случаях: когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации.

При удостоверении завещания должностным лицом, должны соблюдаться все установленные правила, включая требования к форме завещания, порядке его удостоверения и тайне завещания.

Несоблюдение установленных требований о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания, по желанию завещателя, может присутствовать свидетель.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (см. ст. 1123 ГК РФ).

В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

— Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

— Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

— Граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

— Неграмотные;

— Граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

В случае, когда, в соответствии с правилами, при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ, может являться основанием признания завещания недействительным.

В тексте завещания должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ — в случае закрытого завещания.

В случае составления закрытого завещания, завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть закрытыми. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность указанных завещаний и договоров.

Нотариально удостоверенное открытое завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.

При оформлении на бумаге завещания могут быть использованы технические средства (например, компьютер и принтер).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Завещание может быть составлено как в пользу одного лица, так и в отношении нескольких граждан.

Наследником по завещанию может быть назначено лицо, как входящее, так и не входящее в число наследников по закону, который определен в гл. 63 ГК РФ.

Таким образом, наследником по завещанию может быть абсолютно любое лицо, независимо от наличия или отсутствия родственных отношений с завещателем.

Наследниками по завещанию могут быть лица, которые были в живых на момент составления завещания, а также еще не родившиеся, но уже зачатые на момент совершения завещания.

Подназначение наследника (субституция) — один из видов завещательных распоряжений, сущность которого заключается в назначении «запасного» наследника, дополнительно к «основному». Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника, в соответствии со ст. 1121 ГК РФ) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. В качестве «запасного» наследника может выступать не только наследник по завещанию, но и наследник по закону.

Наследниками по завещанию могут быть юридические лица, существующие на день открытия наследства. Факт существования на момент составления завещания юридического лица, которое согласно завещанию является наследником, подтверждается соответствующей записью в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Наследником может быть государство, т. е. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства, а также международные организации.

Невозможно наследование организациями, которые в силу законных ограничений не могут владеть имуществом на праве собственности (например, организациями, использующими имущество на праве хозяйственного ведения и оперативного управления) и общественными объединениями, не имеющими статуса юридического лица.

Государству не нужно совершать никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования государству нотариальный орган направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

Государство не вправе отказаться от наследства.

В том случае, если возникает судебный спор о передаче имущества государству в порядке наследования, надлежащим ответчиком является соответствующий финансовый орган РФ или субъекта.

Если наследников по завещанию два или более, то неизбежно возникает необходимость определения доли каждого из них в наследстве.

Завещатель определяет состав имущества, составляющего наследственную массу и порядок наследования.

Закон наделяет завещателя не только правом, но не обязанностью указать, в каком режиме переходит имущество в собственность наследников: общая совместная собственность, т. е. без определения долей каждого либо с указанием доли каждого наследника в наследуемом имуществе.

Статья 1121 ГК РФ устанавливает, что имущество, завещанное нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.

Неделимой вещью законодательство определяет вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (см. ст. 133 ГК РФ). Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с указанной выше статьей.

При завещании частей неделимой вещи у наследников возникает право долевой собственности на эту вещь (см. п. 4 ст. 244 ГК РФ), для реализации которого необходимо определить долю каждого наследника. Законом закреплен следующий порядок определения долей: доли должны соответствовать стоимости частей завещанной вещи.

Порядок пользования наследниками завещанной им неделимой вещью устанавливается общим правилом о пользовании имуществом, находящимся в долевой собственности (ст. 247 ГК РФ), согласно которому субъект долевой собственности имеет право на предоставление ему во владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле.

Наследник по завещанию вправе беспрепятственно пользоваться завещанной ему частью неделимой вещи. Например, если завещана квартира нескольким наследникам, то каждый из них вправе пользоваться комнатой при ее соразмерности доле наследника, указанной в завещании. При невозможности этого наследник вправе требовать от других наследников, пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации, согласно п. 2 ст. 247 ГК РФ.

По просьбе наследников в свидетельстве о праве на наследство, может быть, наряду с долями наследников указан и порядок пользования завещанными им частями. Если завещано недвижимое имущество, то в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при регистрации права на недвижимое имущество порядок пользования частью (долей) имущества также подлежит государственной регистрации.

Согласно ст. 1168 ГК РФ, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее (см. п. 2 ст. 1168 ГК РФ).

Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения (см. п. 3 ст. 1168 ГК РФ).

В случае возникновения спора между наследниками, размер их доли в неделимой вещи и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Наследственные доли могут быть определены завещателем любым способом, как распределением конкретного имущества между наследниками, так и определением доли каждого наследника, выраженной в виде простой дроби или процентов.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются правила об общей долевой собственности, закрепленные в гл. 16 ГК РФ, с учетом правил ст. ст. 1165–1179 ГК РФ.

При разделе наследственного имущества правила ст. 1168–1170 ГК РФ применяются в течение трех лет со дня открытия наследства.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.

По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия — по решению суда, на общее имущество может быть установлена долевая собственность этих лиц (см. ст. 244 ГК РФ).

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ о форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после государственной регистрации права собственности на наследуемое имущество.

Статья 1165 ГК РФ устанавливает, что несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.

Исключением является случай, когда наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Данные правила не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (ст. 1161 ГК РФ).

При получении наследства к наследникам переходят не только права, но и обязанности.

Права и обязанности могут переходить как по закону, так и по завещанию, т.е. завещатель непосредственно в своем завещании может не только наделить наследников правами, но и обязанностями.

Обязательства должника не прекращаются с его смертью, за исключением случаев, когда исполнение такого обязательства не может быть произведено другим лицом или без личного участия умершего должника (см. ст. 418 ГК РФ).

После смерти наследодателя неисполненные им обязательства перед кредиторами должны быть исполнены его наследниками.

Статья 1175 ГК РФ предусматривает солидарную ответственность наследников по долгам наследодателя. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, которые не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению. Кредиторы вправе обратиться в суд, если их требования не исполняются наследниками добровольно.

До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

Наследник или иное заинтересованное лицо, права которого нарушены, может обратиться в суд с исковым заявлением о признании завещания недействительным.

Статья 1131 ГК РФ предусматривает, что недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.

Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

Завещания, каким-либо образом ограничивающие полную свободу распоряжения имуществом наследника, ставшего собственником этого завещанного ему имущества, должны быть признаны противоречащими гражданскому законодательству.

Таким образом, если в тексте завещания обнаруживается ограничение права наследника на распоряжение полученным по завещанию имуществом, такое завещание должно быть признано недействительным, так как такое завещательное распоряжение противоречит праву собственника совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону.

В последнем случае, завещание может быть признано недействительным в части конкретного завещательного распоряжения, нет оснований признавать завещание недействительным полностью. Достаточно будет признать недействительным только распоряжение об ограничении права собственника на распоряжение полученным имуществом.

Например, отец завещал своему сыну квартиру, но ограничил его в праве ее продажи. В этом случае распоряжение завещателя о том, что его сын назначается наследником и ему завещается квартира, следует оставить в силе, так как оно не противоречит закону, а условия о запрете продажи считать недействительным.

Закрытое завещание

Завещатель не обязан сообщать наследникам, супругу, родственникам и вообще кому-либо о содержании, об изменении или отмене своего завещания. Это прямо предусмотрено статьей 1119 ГК РФ.

При совершении закрытого завещания завещатель вправе запретить другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (п. 1 ст. 1126 ГК РФ).

Так как ГК РФ предусмотрено, что завещание, составленное в письменной форме, должно быть удостоверено нотариусом или должностным лицом, которому по закону предоставлено право совершения нотариальных действий. Кроме нотариально удостоверенных завещаний, допускается совершение завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным (ст. 1127 ГК РФ), а также завещательных распоряжений вкладчика своим счетом в банке (ст. 1128 ГК РФ).

Законом предусмотрены также такие виды завещаний как закрытые завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах (см. ст. 1129 ГК РФ), причем как те, так и другие прежнему законодательству.

В отношении завещаний, приравниваемых к нотариально удостоверенным, завещательным распоряжениям вкладчика своим счетом в банке и завещаниям в чрезвычайных обстоятельствах, законодатель устанавливает строгие правила, при которых указанные завещания могут быть совершены, а также порядок и форму их совершения.

К закрытым завещания ГК РФ устанавливает не менее строгие, но отличные от привычных правила о форме и порядке их совершения с учетом их специфики. Закрытые завещания, в отличие от всех ранее названных, удостоверению не подлежат, но нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК РФ).

Процедура составления закрытого завещания определена в статье 1126 ГК РФ.

Завещатель обязан собственноручно составить и подписать завещание, поместить его в конверт и запечатать до обращения к нотариусу. Несоблюдение правила собственноручного изложения и подписания завещания влечет за собой его недействительность.

Неграмотный гражданин, либо не способный подписать завещание в силу здоровья или иных обстоятельств, допускающих привлечение к подписанию завещания рукоприкладчика, составить закрытое завещание не может.

Лишенный речи гражданин (немой) обязан через сурдопереводчика или письменно сообщить нотариусу свою волю на передачу ему закрытого завещания.

Таким образом, закрытое завещание могут оставлять граждане исключительно грамотные и не имеющие физических недостатков, которые препятствовали бы собственноручному письменному изложению своей воли.

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей. Личность свидетелей устанавливается нотариусом по общим правилам совершения нотариального действия. Свидетели подписывают конверт в присутствии нотариуса и завещателя.

Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения:

— О завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание;

— О месте и дате принятия завещания;

— О фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю требования к порядку составления завещания и правила об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте,

Форма надписи на конверте с закрытым завещанием установлена Приказом Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. №99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».

Нотариус по окончании процедуры выдает завещателю свидетельства о принятии закрытого завещания.

Какая бы дата ни была указана завещателем в тексте закрытого завещания, датой его совершения считается дата его принятия нотариусом, которая указывается в свидетельстве, выдаваемом завещателю.

Регистрация нотариального действия в реестре регистрации, в алфавитных книгах завещаний, а также порядок хранения закрытых завещаний осуществляются также, как и удостоверение обычных завещаний.

Порядок вскрытия закрытого завещания и его оглашения имеет свои особенности.

Основанием для начала нотариального производства является получение нотариусом свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание. Для исчисления сроков, отведенных законом для оглашения, требуется фиксация момента поступления указанного свидетельства о смерти завещателя.

Лицо, представившее нотариусу свидетельство о смерти, обязано подать нотариусу соответствующее письменное заявление. После чего нотариус назначает дату и время оглашения закрытого завещания и принимает меры к уведомлению наследников по закону.

Согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ, вскрыть конверт с закрытым завещанием следует не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя.

Процедура вскрытия и оглашения закрытого завещания должна осуществляться в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц лишь из числа наследников по закону, которые извещаются нотариусом о закрытом завещании. Нотариус обязан известить тех наследников, место жительства или место работы которых ему известно. При отсутствии данных о месте жительства и месте нахождения наследников нотариус может известить таких наследников, поместив сообщение об открывшемся наследстве в средствах массовой информации.

Очень важное уточнение: закон не обязывает нотариуса разыскивать наследников.

Извещение наследников об открывшемся наследстве происходит за счет извещаемых наследников (см. ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате).

Нотариус извлекает конверт с закрытым завещанием из конверта хранения в присутствии всех заинтересованных лиц и свидетелей и убеждается в целостности конверта хранения, в котором находится конверт с закрытым завещанием, вскрывает оба конверта и сразу же оглашает вслух текст вложенного документа.

Непосредственно сразу после вскрытия конверта нотариус в присутствии свидетелей составляет протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания.

В том случае, если в конверте не обнаружится документа или будет присутствовать лист (листы) бумаги без текста, то факт подлежит фиксации в протоколе, поскольку оглашать нечего. Наследование будет происходит как бы если не было факта передачи заявителем закрытого завещания.

Если же текст завещания будет плохо читаемым или содержание непонятным, то оно оглашается так, как записано.

Впоследствии содержание такого завещания устанавливается путем сопоставления неясных положений с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя (ст. 1132 ГК РФ).

В случае обнаружения в конверте документа, изложенного на языке, не известном нотариусу, требование ГК РФ о немедленном оглашении текста закрытого завещания невыполнимо.

В таком случае совершение нотариального действия приостанавливается, с последующим составлением другого протокола, содержащим текст перевода закрытого завещания на государственный язык Российской Федерации, т.е. на русский язык.

Протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с закрытым завещанием, подписывается нотариусом и свидетелями. Нотариально удостоверенная копия протокола выдается наследникам, в том числе и наследникам по закону. Оригинал завещания хранится у нотариуса.

Завещатель на основании ст. 1130 ГК РФ вправе отменить или изменить составленное им закрытое завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.

Завещатель вправе посредством нового завещания (как обычного, так и закрытого) отменить прежнее закрытое завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Текст распоряжения об отмене закрытого завещания должен содержать дату и реестровый номер принятия нотариусом закрытого завещания. Отметка об отмене совершается на конверте хранения.

Отмененное закрытое завещание не вскрывается и завещателю не возвращается.

Главным достоинством закрытого завещания является то, что его содержание никому не известно, что само по себе обеспечивает тайну завещания и делает не нужным возложение на кого бы то ни было обязанности хранить содержание завещания в тайне.

Наследование по закону

Правила наследования по закону устанавливают круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей.

Наследование по закону применяется только в следующих случаях:

— Наследодатель не составил завещания, либо завещание признано по суду полностью недействительным;

— Наследодатель завещал только часть наследства, или завещание в определенной части признано недействительным, тогда, неуказанная в завещании часть наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят по закону;

— Наследник по завещанию умер ранее завещателя, а субституция не предусмотрена завещанием (отсутствует «запасной» наследник, дополнительно к «основному»), либо если юридическое лицо, являющееся наследником по завещанию ликвидировано;

— Наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Если наследниками по завещанию могут быть любые лица, то наследники по закону обязательно должны состоять с наследодателем в родственных отношениях.

Круг возможных наследников по закону и сама процедура призвания их наследованию строго регламентированы с учетом брачных и родственных отношений, в соответствии с Семейным кодексом РФ (далее в тексте книги — СК РФ), наличия иждивения и других обстоятельств, предусматриваемых законодательством.

Статья 1141 ГК РФ устанавливает, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. ст. 1142–1145 и 1148 ГК РФ.

Процедура наследования по закону осуществляется в порядке очередности.

Гражданский Кодекс РФ устанавливает наследование до пятой степени родства, которое определяется числом последовательных рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Степень родства определяется исходя из положений, предусмотренных СК РФ.

Наследование последующей очереди осуществляется при отсутствии наследников по предшествующей очереди, т.е. только тогда, когда наследников предшествующих очередей вообще нет, либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследования, либо все они лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все эти наследники отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

В соответствии со ст. 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В части 2 ст. 1142 ГК РФ устанавливается, что внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Согласно ст. 1146 ГК РФ, доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных статьями ГК РФ, и делится между ними поровну. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства.

Родителями являются мать и отец по отношению к своим детям.

Такие участники призываются к наследованию по закону после своих детей, а если имеются ввиду усыновленные дети, то к наследству призываются усыновители.

Часть 1 ст. 1117 ГК РФ предусматривает исключение из этого правила, когда родители не призываются к наследованию, а именно, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Наследование по праву представления допускается только в отношении первой, второй и третей очереди наследования. Следовательно, наследники по праву представления также включены в круг наследников по закону.

Таким образом, к наследникам первой очереди следует относить детей, супругов и родителей наследодателя, а по праву представления внуков и их потомков.

Что касается детей, которые являются наследниками по закону, то закон устанавливает, что к наследству призываются дети, которые находились в живых на момент открытия наследства и родившиеся в течение 300 дней после открытия наследства. Так, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (см. ст. 52 ГК РФ). Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке (ч. 2 ст. 48 СК РФ).

При установлении отцовства дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой (см. ст. 53 СК РФ).

Закон уравнивает в правах детей, которые рождены от родителей, как состоявших в браке, так и не состоявших в браке.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство и усыновитель и его родственники приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в п. 3 ст. 1147 ГК РФ.

В случае, когда усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (см. ст. 1147 ГК РФ).

Статья 137 СК РФ устанавливает, что усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим биологическим родителям, а также своим другим бывшим родственникам.

При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина (см. ст. 137 СК РФ).

Также к наследованию по закону в порядке первой очереди может быть призван супруг, который пережил наследодателя.

Важно установить, находились ли граждане на момент открытия наследства в законном браке, поскольку бывшие супруги утрачивают право на наследство в момент прекращение брака путем расторжения или признания его недействительным (гл. 4–5 СК РФ).

Понятие «супруг» относится к лицам, состоявшим с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства.

Часто возникает вопрос, могут ли супруги наследовать друг после друга, если брак не зарегистрирован, т. е. супруги находятся в фактических брачных отношениях или если брак заключен по религиозным обрядам?

Брак должен заключаться в государственных органах записи актов гражданского состояния, т.к. только такой брак порождает правовые последствия для супругов, в том числе и право наследования по закону.

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГСа.

Лица, находящиеся в фактическом (незарегистрированном) браке, могут наследовать друг после друга по завещанию.

Фактический брак не является браком в юридическом смысле, все совместно приобретенное фактическими супругами имущество является их общей долевой собственностью и имущественные отношения между ними регулируются не СК РФ (как для супругов), а ГК РФ.

Религиозный брак, т. е. брак, заключенный по религиозным обрядам, не имеет правовых последствий.

Принадлежащее пережившему наследодателя супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ст. 1150 ГК РФ.

Если отсутствуют наследники первой очереди, либо они отказались от наследования, либо лишены права наследования, то к наследованию призываются наследники второй очереди.

Статья 1143 ГК РФ устанавливает правила наследования в порядке второй очереди.

Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

В части 2 статьи 1143 ГК РФ устанавливаются субъекты наследования в порядке представления: дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя).

Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка (см. ч. 4 ст. 137 СК РФ).

Если нет наследников первой и второй очередей, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя) согласно ст. 1144 ГК Р).

Двоюродные братья и сестры являются наследниками по праву представления и наследуют в порядке, который устанавливается ст. 1146 ГК РФ.

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей (ст. ст. 1142–1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ).

ГК РФ предусматривает порядок наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

К нетрудоспособным лицам относятся: женщины, достигшие 55 лет, мужчины 60 лет, инвалиды I, II и III 3 групп (независимо от назначения пенсии по старости или инвалидности), а также лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся — 18 лет. Наличие нетрудоспособности должно быть подтверждено соответствующим документом медицинской социальной экспертизы.

Если претендующий на наследство относится к такой категории рабочих или служащих, которые получают право на пенсию в более раннем по сравнению с общим сроком возрасте, например, в связи с особыми условиями труда, то для получения права на наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца ему надо достичь общего пенсионного возраста.

Согласно ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. ст. 1143–1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. ст. 1142–1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону, указанные в п. 2 ст. 1148 ГК РФ, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди на основании п. 3 ст. 1148ГК РФ).

Такими нетрудоспособными иждивенцами могут быть:

— Бывший супруг, который имел право на получение алиментов после расторжения брака;

— Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка.

Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 1 группы.

Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.

Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

В том случае, если получаемые алименты были хотя и не единственным, но постоянным и основным источником существования, то супруг, которому оказывалась такая помощь, может быть признан иждивенцем и соответственно будет призван к наследованию.

Преимущественные права наследования

Преимущественные права при наследовании иногда вызывают вопросы у наследников. Таковые предусмотрены в отношении предметов обычной домашней обстановки и обихода, неделимых вещей, в том числе жилых помещений и земельных участков.

Гражданский кодекс РФ не содержит определения преимущественных прав.

При рассмотрении споров суды понимают понятие «преимущественные права» в наследственном праве следующим образом — это такие случаи, когда при всех прочих условиях преимущество в наследовании определенного имущества предоставлено законом какой-либо группе лиц, обладающих некоторыми особыми признаками.

По сути, преимущественное право наследования — это установленное законом право наследника на защиту его имущественных интересов при разделе имущества, входящего в состав наследства, между наследниками.

Преимущественное право имеет строго личный характер. Реализовать преимущественное право может только то лицо, за которым оно закреплено законом. Будучи тесно связанным с личностью его носителя, преимущественное право не может стать предметом уступки или иной сделки с другим лицом (залога, купли-продажи, мены, дарения и пр.).

Обладающий преимущественным правом наследник, не может передать принадлежащее ему право для реализации иным лицам. Преимущественное право прекращается со смертью такого наследника и не переходит в порядке наследственной трансмиссии, наследственной субституции или при наследовании по праву представления. Не может оно переходить и в случае отказа наследника от наследства, как в пользу кого-либо, так и безадресно.

Период существования преимущественных прав ограничен пресекательным сроком (т.е. не подлежащим восстановлению), истечение которого лишает лицо возможности реализации права.

Статьей 1164 ГК РФ предусмотрен трехлетний срок для реализации преимущественного наследственного права, исчисляемый со дня открытия наследства.

Отсутствие действий со стороны лица, направленных на реализацию предоставленного законом преимущественного права в течение срока его существования свидетельствует о нежелании этого лица им воспользоваться.

В случае, если «преимущественный наследник» не воспользовался своим преимущественным правом до истечения срока, предусмотренного для этого законом, раздел между наследниками наследственной массы происходит без учета преимущественного права.

Отдельные нормы о реализации преимущественного права при разделе предприятия и земельного участка содержатся в ст. ст. 1178 и 1182 ГК РФ, из которых следует, что никаким сроком реализация преимущественного права при разделе предприятия и земельного участка не ограничена, в отличие от срока на право требования компенсации в счет этого права.

Возникновение и существование преимущественного права возможно исключительно в случаях и на условиях, предусмотренных законом. В законе должны быть определены круг лиц и условия реализации преимущественного права.

Обязательность применения преимущественных прав возникает как при наследовании по закону несколькими наследниками, принявшими наследство, так и при наследовании по завещанию, если в нем не решена судьба имущества и определен круг наследников на все имущество наследодателя, т.е. имущество подлежит разделу между наследниками.

Несоразмерность имущества, на которое претендует наследник, той наследственной доле, которая определена ему при разделе, устраняется передачей этим наследником компенсации остальным наследникам.

Компенсации могут быть предоставлены в виде: перераспределения наследственного имущества в натуре, предоставление другого имущества в натуре или имущественных прав не из состава наследства: выплата денежной суммы.

Право требовать компенсации ограничено трехлетним сроком. Указанный срок не является максимальным сроком, в рамках которого «преимущественный» наследник обязан предоставить компенсацию на основании соглашения с остальными наследниками.

Наследование по закону супругом (супругой) наследодателя

Супруг в делах о наследовании обладает особым юридическим статусом, поскольку его связь с наследодателем обусловлена отношениями супружества и регламентирована семейным законодательством.

Согласно ст. 1142 ГК РФ, супруг, равно как дети и родители наследодателя является наследником первой очереди.

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния на основании ст. 10 СК РФ и прекращаются с момента прекращения брака (смерть одного из супругов или расторжение брака).

Брак прекращается вследствие смерти или объявления судом одного из супругов умершим на основании ст. 16 СК РФ.

Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Расторжение брака может производиться как в органах записи актов гражданского состояния, так и в судебном порядке (см. ст. 18 СК РФ).

Статья 19 СК РФ устанавливает порядок расторжения брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. В этом случае расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния. Согласно этой же статье, расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим, признан судом недееспособным, осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет.

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака (см. п. 3 ст. 19 СК РФ).

Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов гражданского состояния в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 15.11.1997 №143- ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Расторжение брака и государственная регистрация его расторжения по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия, производятся в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами совместного заявления о расторжении брака.

Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

В силу ст. 21 СК РФ, расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случае, если один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации расторжения брака и пр.).

Невозможно призвание к наследованию пережившего супруга в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака, т.е. после направления заявления о расторжении брака в органы записи актов гражданского состояния или предъявления в суд искового заявления о расторжении брака.

Иногда возникает спорный вопрос о наследовании пережившим супругом в случае смерти супруга-наследодателя после принятия судебного решения о расторжении брака, но до его вступления в законную силу.

Часто судам приходится рассматривать споры, связанные с призванием к наследству пережившего супруга в случае фактического прекращения его брачных отношений с наследодателем.

Суд не может после смерти наследодателя вынести решение об отстранении пережившего супруга от наследования по закону, даже если другие наследники по закону докажут, что брак с наследодателем фактически прекратился задолго до открытия наследства и супруги длительное время проживали раздельно. Для отстранения пережившего супруга от наследования необходимо судебное решение о прекращении брака на основании фактически прекращения семейных отношений, вступившее в силу до момента открытия наследства.

Основанием для вынесения судебного решения о прекращении брака может быть следующее обстоятельство — совместная жизнь была прекращена с наследодателем давно на основании виновного поведения пережившего супруга или по взаимному соглашению с наследодателем, а также в связи с возникновением у одного из супругов длительных фактических семейных отношений и совместного проживания с другим лицом.

Семейный кодекс очень четко устанавливает момент прекращения брака, в связи с чем в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака, но до дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния или до дня вступления в законную силу решения суда переживший супруг признается наследником первой очереди. Это несмотря на то, что такое положение прямо противоречит интересам наследодателя, так как он либо переживший его супруг уже выразили волеизъявление на прекращение брака, которое при соблюдении надлежащей правовой процедуры влечет за собой утрату права на получение наследства. К сожалению, действующее гражданское законодательство не без изъянов.

Таким образом, переживший супруг сохраняет право на наследство, даже если на момент смерти наследодателя супруги проживали раздельно, но брак не был расторгнут или признан судом прекратившимся.

Особенности правового статуса несовершеннолетних лиц как наследников

Особенность правового статуса несовершеннолетних лиц как наследников вытекает из правовых вопросов очередности наследования в случае наследственной трансмиссии, реализации наследования по праву представления.

Участие в наследственных отношениях несовершеннолетних обладает определенной спецификой. Это объясняется их частичной дееспособностью. При этом стоит различать понятия частичной и ограниченной дееспособности: в случае несовершеннолетних, речь идет именно о частичной дееспособности.

Основные особенности статуса несовершеннолетних лиц как наследников:

— Включение несовершеннолетних в первую очередь наследования по закону после своих родителей (см. ст. 1142 ГК РФ);

— Включение несовершеннолетних в число иждивенцев и связанные с этим льготы — обязательная доля в наследстве — ст. 1149 ГК РФ при наследовании по завещанию;

— Ограничение прав других наследников, в том числе на раздел наследуемого имущества (см. ст. 1167 ГК РФ);

— Ограничения права несовершеннолетнего наследника на отказ от наследства предварительным разрешением органа опеки и попечительства (см. п. 4 ст. 1157 ГК РФ).

Несмотря на то, что в ч. 2 ст. 17 Конституции РФ установлено, что основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, а вопрос о возникновении правоспособности гражданина решен аналогичным образом в п. 2 ст. 17 ГК РФ, за неродившимся ребенком признается ряд субъективных гражданских прав.

Помимо п. 1 ст. 1116 ГК РФ, где указано, что к наследованию могут призываться граждане, еще не родившиеся, но уже зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Это подтверждает позиция Конституционного Суда РФ, высказанная в Постановлении от 2 марта 2023 г. N 7-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 17 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. В. Григорьевой.

При наследовании по закону дети наследодателя, в том числе, несовершеннолетние, являются наследниками первой очереди, согласно ст. 1142 ГК РФ, что обусловлено кровным родством с наследодателем.

Усыновленный в случае сохранения им по решению суда отношений с одним из родителей или другими родственниками по происхождению наследует по закону после их смерти, что не препятствует осуществлению усыновленным наследственных прав по отношению к усыновителю и его кровным родственникам (ст. 1147 ГК РФ). Это корреспондирует норме Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ), согласно которой усыновленные дети по отношению к усыновителям и их родственникам (и наоборот) приравниваются в имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ).

Несмотря на то, что Гражданский кодекс прямо не определяет последствия отмены усыновления, правовой статус субъектов наследственного правоотношения определяется на момент открытия наследства. Таким образом, усыновленный, в отношении которого к моменту открытия наследства принято, но не вступило в законную силу решение суда об отмене усыновления, имеет право наследовать после усыновителя или кого-либо из его кровных родственников.

Дополнительной гарантией прав несовершеннолетних наследников является право на обязательную долю в наследстве, закрепленное в ст. 1149 ГК РФ. Несовершеннолетние наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону.

Статус несовершеннолетнего также порождает особенности принятия наследства. Принятие наследства — это односторонняя сделка, следовательно, она должна совершаться при участии несовершеннолетнего по правилам ст. 26 и 28 ГК РФ: законными представителями малолетних или с согласия/одобрения законных представителей несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Согласие оформляется по правилам, указанным в п. 5.25 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г.

К сожалению, на принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и законными представителями малолетних не требуется разрешение органов опеки и попечительства (п. 5.6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав), несмотря на то что долги могут преобладать в наследственной массе над активами. Несовершеннолетний может не понимать имущественных рисков, а законный представитель малолетнего действовать недобросовестно в интересах других наследников.

В случае уклонения законных представителей ребенка от исполнения своих обязанностей органы опеки и попечительства в судебном порядке могут потребовать признать ребенка наследником и выделить его долю.

Часто суды рассматривают дела, в которых речь идет о возможности фактического принятия наследства несовершеннолетним собственными действиями (см. п. 2 ст. 1153 ГК РФ), который может не осознавать значения таких действий.

В случае совершеннолетнего недостаточно простого владения наследственным имуществом, т.к. собственник несет и бремя содержания имущества (см. ст. 210 ГК РФ), то есть должен, например, оплачивать расходы на жилищно-коммунальные услуги, налоги.

Право собственности на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 131 ГК РФ, а для ее реализации требуется полная дееспособность, которая отсутствует у несовершеннолетних лиц.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на наследство на основании п. 5 ст. 333.38 Налогового кодекса РФ.

Очень противоречива судебная практика по вопросам принятия наследства после истечения установленного срока (см. ст. 1155 ГК РФ). В одних случаях суд отказывает в удовлетворении иска о восстановлении срока на подачу заявления о принятии наследства по причине бездействия законного представителя, так как «несовершеннолетний возраст наследника не является уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства» (например, решение Белогорского районного суда от 12 октября 2016 г. по делу N 34—5553/2016). В других случаях суды удовлетворяют иски о восстановлении срока на принятие наследства, так как бездействие законного представителя, приведшее к пропуску срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства ребенком, являвшимся малолетним на момент открытия наследства, является уважительной причиной для восстановления этого срока (например, Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2013 г., утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 2014 г.).

В первом случае можно обжаловать судебное решение или предъявить иск к законному представителю (представителям) о возмещении убытков, причиненных его бездействием в принятии наследства несовершеннолетним.

При наличии зачатого при жизни наследодателя, но еще не родившегося наследника выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается (п. 1 ст. 1116, п. 3 ст. 1163 ГК РФ, ст. 41 Основ законодательства о нотариате, п. 5.1 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

С целью охраны прав и законных интересов несовершеннолетних была установлена норма п. 4 ст. 1157 ГК РФ об отказе от наследства только при наличии предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Порядок получения такого разрешения установлен в ст. 21 Федерального закона от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Следует обратить внимание на то, что статья 1171 ГК РФ не содержит нормы, аналогичной ст. 71 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, об обязанности нотариуса сообщить органам опеки и попечительства о выдаче свидетельства о праве на наследство, как в случае с недееспособным. Получив такое сообщение, орган опеки и попечительства при необходимости мог бы выступить заявителем о применении мер по охране и управлению наследственной массой, заключить договор о доверительном управлении недвижимым и ценным движимым имуществом несовершеннолетнего. Это существенный пробел в законодательстве.

Статья 1175 ГК РФ устанавливает солидарную (ст. 323 ГК РФ) ответственность наследников, принявших наследство, по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к каждому наследственного имущества.

Суды, как правило, удовлетворяют иски кредиторов даже в случае возражений органов опеки и попечительства. При этом часто при принятии наследства ни законные представители, ни тем более сами несовершеннолетние наследники не знают обо всех долгах наследодателя и не могут реализовать свое право отказа от наследства.

Банки и другие кредитные организации часто игнорируют запросы законных представителей наследников о наличии и размере долгов наследодателя, направленные еще до вступления несовершеннолетних в права наследства, а нотариус не обязан сам направлять такие запросы.

При принятии наследства и составлении исковых заявлений всегда следует помнить, что на несовершеннолетних граждан распространяются нормы о наследовании с учетом объема их дееспособности и существуют серьезные пробелы в законодательстве.

Наследование внебрачными детьми наследодателя

Учитывая то, что в современной России примерно четверть всех детей рождается вне брака, то вопрос о наследовании внебрачными детьми наследодателя возникает очень часто. В российские суды поступает большое число исков о признании права на наследования от внебрачных детей наследодателей.

При наследовании от матери вопросов возникнуть не может, все вопросы возникают лишь при наследовании от мужчины-наследодателя, который не является официальным отцом ребенка.

Детьми, являющимися законными наследниками первой очереди от умерших наследодателей признаются: дети, рожденные в браке, в случае добровольного признания отцовства наследодателя и признанные детьми наследодателя в судебном порядке.

В случае смерти отца ребенка, который не состоял в браке с его матерью, установление отцовства, с целью признания прав на наследство, осуществляется в судебном порядке.

В зависимости от обстоятельств для этого понадобится обратиться в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства либо об установлении факта отцовства (см. ст. 50 СК РФ; п. п. 22, 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 №16).

Существует две различные юридические процедуры:

— Установление факта признания отцовства;

— Установлении факта отцовства

Установление факта признания отцовства

Факт признания отцовства может быть установлен в случае, если мать и отец ребенка не состояли в зарегистрированном браке, отец признавал свое отцовство, но умер, не подав при жизни в ЗАГС заявление об установлении отцовства (п. 3 ст. 48, ст. 50 СК РФ).

Факт признания отцовства устанавливается судом в случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, родившегося 01.03.1996 и позднее, не состоявшего в браке с его матерью.

В отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г. от лиц, не состоявших в браке между собой, суд вправе установить факт признания отцовства в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, при условии, что ребенок находился на иждивении этого лица к моменту его смерти либо ранее (см. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. №9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»).

В зависимости от того, имеется ли в деле спор о праве, требования об установлении факта признания отцовства могут быть заявлены в суд в порядке особого либо искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 262, п. 4 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ; п. п. 23, 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №16).

Факт признания отцовства устанавливается в порядке особого производства, если отсутствует спор о праве и невозможно получить удостоверяющие отцовство документы в ином порядке или невозможно восстановить утраченные документы (ст. 265 ГПК РФ; п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №16).

Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства будет установлено наличие спора о праве, заявление будет оставлено без рассмотрения. В этом случае вы вправе разрешить спор в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ).

Заявление о признании отцовства в порядке особого производства составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для искового заявления.

Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в районный суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №16).

В судебном заседании необходимо установить следующие обстоятельства:

— Смерть лица, которое признавало себя отцом ребенка;

— Дату рождения ребенка (до или после 1 октября 1968 г.);

— Отсутствие зарегистрированного брака между матерью ребенка и предполагаемым отцом.

— Если ребенок родился до 1 октября 1968 г., — нахождение ребенка на иждивении умершего к моменту его смерти или ранее;

— Цель установления факта — получение свидетельства о праве на наследование;

— Отсутствие спора о праве. Если такой спор возникает (например, по поводу наследственного имущества), заявление оставляется судьей без рассмотрения и заинтересованным лицам разъясняется их право на предъявление иска на общих основаниях (см. ст. 263 ГПК РФ).

Доказательствами в деле об установлении отцовства умершего наследодателя являются:

— Копия свидетельства о смерти лица;

— Копия свидетельства о рождении ребенка;

— Справка органов записи гражданского состояния, подтверждающая отсутствие регистрации брака между матерью ребенка и предполагаемым отцом или документ ее заменяющий;

— Справки или другие доказательства, подтверждающие нахождение ребенка на иждивении у предполагаемого отца, для установления факта признания отцовства в отношении ребенка, родившегося до 1 октября 1968 г.;

— Доказательства признания отцовства (письма, свидетельские показания и др.).

Установление отцовства

Решение суда об установлении факта признания отцовства является основанием для государственной регистрации установления отцовства, но не заменяет свидетельства об установлении отцовства (см. ст. 268 ГПК РФ; п. 2 ст. 6, ст. ст. 48, 56 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

Для государственной регистрации установления отцовства следует обратиться с заявлением в любой орган ЗАГС или МФЦ (см. п. 2 ст. 6 Закона N 143-ФЗ).

Факт отцовства умершего лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, может быть установлен судом в отношении ребенка (ст. 49 СК РФ; п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16):

Родившегося 01.03.1996 и позднее — при наличии доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка от данного лица. При этом в указанном случае не требуется, чтобы умерший при жизни признавал себя отцом ребенка;

Родившегося в период с 01.10.1968 до 01.03.1996 — при наличии доказательств, подтверждающих, в частности, хотя бы одно из таких обстоятельств, как совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью ребенка и умершего лица до рождения ребенка, совместное воспитание или содержание ими ребенка либо признание умершим лицом отцовства.

Установление факта отцовства осуществляется судом по правилам особого производства при условии, что не возникает спора о праве. При наличии спора о праве дело рассматривается в порядке искового производства. При этом к заявлению (исковому заявлению) необходимо приложить, в частности, доказательства, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои требования (ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 262, ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. п. 23, 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 16).

Порядок установления факта отцовства в целом аналогичен порядку установления факта признания отцовства.

Наследование свойственниками (пасынком, падчерицей, мачехой и отчимом)

Родственники наследодателя бывают кровные и свойственные.

Кровные родственники — это лица обладающие родством с наследодателем по рождению: мать, отец, сын, дочь, внук, внучка и пр.

Свойственниками наследодателя называются лица, находящиеся в родстве с наследодателем (свойстве) через брак.

Например, свойственниками являются: сводные братья и сестры, не имеющие ни общего отца, ни общей матери (например, дети супругов, рожденные в их предыдущих браках или вне брака), пасынок, падчерица, отчим, мачеха, зять, невестка, теща, тесть, свекор, свекровь и пр.

Главным свойственником наследодателя является супруг, с которым наследодатель не в кровном родстве, а по браку.

Еще совсем недавно в России наследственные права у супруга отсутствовали. Наследовали имущество по закону лишь кровные родственники –родители, дети и прочие потомки. Поэтому единственным способом наследования супругом имущества было завещание. Лишь в конце XIX — начале XX века переживший супруг обрел привилегированный наследственный статус и был включен в перечень наследников первой очереди.

Остальные свойственники, прежде всего это пасынки, падчерицы и отчимы, мачехи и пр. к наследованию, до сравнительно недавнего времени, вообще не призывались. Ни по ГК РСФСР 1922 года, ни по ГК РСФСР 1964 года пасынки и падчерицы не наследовали за отчимом, мачехой, если не было усыновления или иждивенчества

Лишь с марта 2002 г. в седьмую очередь наследников были включены пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

В словарях В. Даля и Д. Н. Ушакова слово «мачеха» определен так: «жена отца по отношению к его детям от предыдущего брака (неродная мать)», а «пасынок — неродной одному из супругов сын».

По Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, мачеха и отчим — это «жена отца и муж матери по отношению к ее или его детям от прежнего брака, а падчерица и пасынок — дочь и сын одного из супругов по отношению к другому, для ребенка неродному».

Пасынки и падчерицы — это не усыновленные в детском возрасте дети супруга (как кровные, так и усыновленные им).

Отчим или мачеха — это супруг матери или супруга отца ребенка, не усыновившие его до достижения им возраста совершеннолетия.

Таким образом, ребенок родственников, воспитываемый в семье, пусть даже с самого рождения и до совершеннолетия, но не усыновленный в установленном законом порядке, не может считаться ни пасынком, ни падчерицей.

Пункт 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», уточнив, что как наследники по закону седьмой очереди пасынки и падчерицы — это не усыновленные наследодателем дети его супруга независимо от их возраста, а отчим и мачеха — не усыновивший наследодателя супруг его родителя, сделал вывод о том, что эти лица призываются к наследованию и в тех случаях, если брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем наследодателя был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим супруга — родителя пасынка, падчерицы либо наследодателя. В случае прекращения брака путем его расторжения и признания его недействительным — такие лица к наследованию не призываются.

Семейно-правовая связь между свойственниками прекращается по прекращении брака, т.к. связь эта имеет юридическое значение только при действительности брака, который послужил ей основанием. В случае вступления вдовы или вдовца в новый брак пасынок и падчерица лишаются наследственных прав в отношении умершего отчима или мачехи.

В связи с несовершенством законодательства, иногда возникает несправедливая, но тем не менее законная ситуация, когда происходит ущемление прав одних пасынков (падчериц), чей родитель заключил новый брак, по сравнению с другими пасынками (падчерицами).

Права пасынков и падчериц на наследство целиком зависят от момента вступления в брак пережившего супруга. Если вдова заключила новый брак уже после того, как наследство принято ее ребенком как пасынком или падчерицей ее покойного мужа, тогда его права неоспоримы. Но если вдова вновь вышла замуж до принятия наследства ее ребенком, то он лишается права на наследство. Ситуация абсурдная, но такая какая есть и суды вынуждены применять несправедливую норму.

По сути, законом предусмотрена абсурдная средневековая норма об ответственности за нарушение «траурного периода». Законодатель полагал, что если переживший супруг (вдова или вдовец) спешно вновь вступил в брак в течение крайне короткого шестимесячного срока для принятия наследства, то такое поведение, является небезупречным с моральной точки зрения, но наказывать в этом случае следует не вдову или вдовца, а пасынков и падчериц покойного (наследодателя).

Весьма странное основание разделить свойственников на наследующих и ненаследующих. Несмотря на то, что в российском праве санкций нет даже для самого нарушителя, не установленного кем-либо «траурного периода», в отличие от законов других стран.

В случае возникновения судебного спора о праве свойственника на наследство, наследнику необходимо будет доказать, что лицо, через которого возникло свойство, состояло в браке с наследодателем. Наличие сложившихся благоприятных семейных отношений между пасынком или падчерицей и отчимом или мачехой для суда не будет иметь никакого значения.

Для оценки возникших семейных отношений между такими лицами потребуется доказать факт совместного проживания, который будет косвенно подтверждать факт наличия семейной связи. А уж хорошие или плохие были отношения между свойственниками можно будет только предполагать. Предполагается, что если отчим или мачеха не являлись усыновителями, то, скорее всего, пасынки (падчерицы) имели тесную связь друг с другом, находились на их содержании, помогали им, уделяли друг другу особое внимание, проявляли свою заботу, вели совместное хозяйство и т. д.

Для наделения правами наследования перечисленных в этой главе лиц необходимо только наличие свойственных отношений с наследодателем на день открытия наследства, никаких других условий возникновения права быть призванным к наследованию по закону, в том числе воспитание и содержание со стороны отчима или мачехи, законодательство не предусматривает.

Ситуация с очередностью наследования абсурдная и несправедливая. Будучи наследниками седьмой очереди пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы имевшие более тесную семейную связь с наследодателем наследуют только после наследников третьей, четвертой, пятой и шестой степени родства, которые чаще всего, в связи с отдаленным родством, не поддерживают близких отношений, а то и вовсе лично не знакомы с наследодателем, т.к. никогда его не видели.

Шансов на получение наследства у перечисленных выше свойственников, проживавших вместе с наследодателем, практически нет, что противоречит общественным представлениям о морали и нравственности, разумности и справедливости. В таком случае, наследодателю можно посоветовать лишь воспользоваться своим правом на завещание имущества своим свойственникам, т.к. закон не на их стороне.

Наследование внуками и внучками

Законодательство относит внуков и внучек наследодателя к его кровным родственникам. Обычно проблем с наследованием по закону не возникает, т.к. процедура призвания наследников определенной очереди к наследованию по закону описана достаточно хорошо.

Полагаю, что достаточно описать лишь некоторые спорные вопросы, неурегулированные законодательством, из-за которых возникают споры.

Нередки ситуации, когда внуки после смерти своих родителей остаются на попечении и полном содержании своих бабушек и (или) дедушек, фактически становятся нетрудоспособными иждивенцами.

Действующее законодательство делит имеющих право наследовать по закону нетрудоспособных иждивенцев на две группы:

— Лица, включенные в число наследников по закону второй — седьмой очередей, но не входящие в круг наследников, призываемых к наследованию;

— Лица, не включенные в число законных наследников первой — седьмой очередей.

Иждивенцы из первой группы наследуют при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до открытия наследства (п. 1 ст. 1148 ГК РФ), а иждивенцы из второй группы, кроме того, для призвания к наследованию должны проживать совместно с наследодателем (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Например, у наследодателя было двое сыновей — Иван и Петр, последний из которых умер до открытия наследства, оставив троих детей — Семен, Владимир и Ирина (внуков наследодателя). Предположим, что Владимир находился на иждивении деда (наследодателя) и проживал совместно с ним более года. Однако в соответствии с действующим законодательством он может претендовать на наследство только по праву представления. Следовательно, его доля составит лишь 1/6 часть наследства.

Внуки умершего, даже находящиеся на его иждивении и проживавшие совместно с ним, т.е. фактически удовлетворяющие критериям ст. 1148, могут наследовать только по праву представления. Данное обстоятельство не будет иметь негативных последствий в том случае, если имеется лишь один представляющий наследник — внук наследодателя, так как размер его доли останется неизменным. Если таких представляющих наследников несколько, то размер доли того из них, который находился на фактическом иждивении наследодателя, будет существенно меньше.

Сложившуюся практику нельзя признать справедливой, ведь обстоятельства вполне могут сложиться таким образом, что со смертью наследодателя его внуки в значительной степени лишатся средств к существованию. Но закон иного не предполагает.

При принятии решения о подачи в суд иска внуку наследодателя Владимиру следует иметь ввиду, что. суд будет не на его стороне.

Уже давно обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство таким образом, чтобы при наличии обстоятельств, позволяющих лицу наследовать по праву представления (п. 1 ст. 1146 ГК) и в качестве нетрудоспособного иждивенца (ст. 1148 ГК), оно призывалось по второму из указанных оснований как предусматривающему не только дополнительные условия, но и обеспечивающему получение наследственной доли независимо от степени родства и в более крупном размере, чем при наследовании по праву.

Поэтому вполне возможно, что после выхода этой книги описанная выше ситуация может существенно измениться. Читателю я бы посоветовал следить за изменениями в ГК РФ.

Еще один повод для возникновения споров, заложен в ст. 1148 ГК.

Допустим, что у наследодателя были дети Антон и Борис, а у последнего были дети Геннадий и Семен, находившиеся на иждивении умершего наследодателя. После смерти своего деда они, лишившись определенной части средств к существованию, тем не менее не могут быть призваны к наследованию, т.к. согласно п. 1 ст. 1148 ГК к наследованию призываются наследники второй — седьмой очередей, а внуки к ним не относятся, а в соответствии со второй частью этой же статьи призываются лица, вообще не связанные с наследодателем узами брака, родства или свойства, проживающие с ним. Таким образом, не имея возможности наследовать по праву представления, так как жив их родитель, внуки умершего наследодателя, будучи его ближайшими прямыми потомками, оказываются в положении значительно худшем, нежели его дальние родственники или чужие наследодателю лица.

Лица, не имеющие права наследовать

В законодательстве закреплен перечень лиц, которые лишаются права наследования.

К ним относятся граждане, совершившие противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из наследников или препятствовавшие осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Лица, не имеющие права наследовать, именуются «недостойными наследниками».

Недостойные наследники могут быть двух категорий: наследники, которые не имеют права наследовать и наследники, отстраненные судом от наследования.

Согласно статье 1117 ГК РФ, не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые:

— Своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию;

— Способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Для признания граждан недостойными наследниками необходимо, чтобы эти обстоятельства были подтверждены соответствующим судебным решением.

Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только в форме умысла.

Действия наследника, совершенные по неосторожности и повлекшие, например, смерть наследодателя или причинение тяжкого вреда здоровью, не являются основанием для признания такого лица недостойным наследником.

Примечательно, что судами при рассмотрении дел мотив противоправных действий в расчет не берется. Но наличие причинной связи между противоправными действиями и последствиями обязательно должно присутствовать.

Например, умышленное убийство наследником наследодателя не из корыстных побуждений (с целью получения наследства), а из ревности или вследствие возникновения неприязненных отношений, из чувства мести и по другим подобным мотивам, влечет открытие наследства и призвание к наследованию недостойного наследника, что недопустимо в силу закона.

Не наследуют по закону также родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах к дню открытия наследства.

Часть 2 статьи 1117 ГК РФ устанавливает, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Следует отметить, что в данном случае речь идет только о наследовании по закону и указанные лица могут быть наследниками по завещанию.

Злостное уклонение от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя (неисполнение алиментных обязательств) может быть подтверждено материалами гражданского дела о взыскании алиментов или другими доказательствами, подтверждающими злостный характер уклонения от исполнения указанных обязанностей по содержанию наследодателя.

Алиментные обязательства могут устанавливаться между родственниками, которые являются наследниками по закону:

— Родителями и детьми (ст. 80 и ст. 88 СК РФ);

— Супругами (ст.89 СК РФ);

— Братьями и сестрами (ст. 93 СК РФ);

18+

Книга предназначена
для читателей старше 18 лет

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.